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Peut-on déshériter ses enfants avec des assurances-vie avec bénéficiaire nommé ?

Déshériter ses enfants : mythes et réalités des assurances-vie

Cette discussion porte sur la possibilité de déshériter ses enfants en utilisant des assurances-vie avec bénéficiaire nommé. Les membres explorent les limites légales de cette pratique, soulignant l’importance de la gestion du risque et de la connaissance des lois en matière de succession.

Un des arguments principaux concerne la part réservataire. Les enfants étant les héritiers réservataires prioritaires, ils ont droit à une portion minimale de la succession, même en présence d’un bénéficiaire désigné sur un contrat d’assurance-vie. Le pourcentage de la réserve dépend du nombre d’enfants. La discussion précise que le versement de primes "manifestement exagérées" par rapport aux capacités financières du souscripteur peut être remis en cause par les héritiers réservataires, ouvrant la voie à une action en justice pour réintégration de fonds dans la succession.

Une tendance notable de la discussion est la recherche de précisions sur les implications fiscales et juridiques. Les participants se questionnent sur les cas de figure variés, notamment en présence ou non d’enfants, de conjoint survivant, ou d’autres héritiers. L’impact de la jurisprudence et son interprétation sont aussi abordés, notamment au sujet de la notion de primes "manifestement exagérées". La question de l'abus de faiblesse est également soulevée, mentionnant l'affaire Bettencourt comme exemple de jurisprudence.

Enfin, la discussion aborde le rôle et l’utilité d’un testament, en soulignant sa capacité à préciser la répartition des biens, même en l'absence de réserve héréditaire. La différence entre la dévolution légale et les dispositions testamentaires est expliquée, ainsi que les implications fiscales de chaque mode de transmission.


#1 11/12/2024 03h41

Membre (2015)
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Bonjour,
Prenons l’exemple d’une personne célibataire avec 2 enfants ayant la totalité de son patrimoine, soit 600k (versés avant ses 70 ans), sur 4 AV de chacune 150k. Il établit une clause bénéficiaire de 150k sur la premiere AV pour une personne sans lien de parenté, et ainsi de suite pour 3 autres personnes sans lien de parenté.
Les 2 enfants ne sont cités nulle part.

Peut-il ainsi transmettre a son decés 600k (soit 4x150k) a 4 personnes, mais sans rien pour ses enfants ?

Mots-clés : assurance-vie, beneficiaire, enfants


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#2 11/12/2024 05h14

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INTJ

Bonjour,

En effet, c’est possible puisque les assurances vies sont hors succession.

Par contre, il existe une part réservé aux enfants :
- 75 % si plus de 3 enfants
- 66% si de 2 enfants
- 50% pour un enfant

Si le notaire fait correctement son travail, il doit découvrir l’existence de ces 4 assurances vies et ainsi mettre en lumière que leur montant est disproportionné par rapport au reste du patrimoine, il doit conseiller aux héritiers (enfants) de demander un réintégration d’une partie dans la succession au tribunal.

Voilà,
Ezerian

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#3 11/12/2024 07h46

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article L132-13 du code des assurances a écrit :

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

La jurisprudence nous dit que ce caractère "manifestement exagéré" « s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. »

Le juge décide alors le rapport et/ou la réduction. C’est à dire que le montant des primes excessives est réintégré à la succession. On voit donc que les AV ne sont "hors succession" que si les primes ne sont pas exagérées, ce qui est soumis à l’appréciation du juge.

"Certaines décisions ont validé que le rapport porte seulement sur la partie excessive des primes versées mais une jurisprudence dominante semble retenir que l’intégration concerne la totalité des primes payées."
Cette dernière phrase est extraite de cette page :
L?appréciation du caractère excessif des primes des contrats d?assurance-vie ? Précision de la Cour de cassation - canopy-avocats

Une recherche sur les termes adéquats, y compris le numéro de l’article du code des assurances, vous apportera toutes les précisions nécessaires.

Dans le cas que vous citez, les héritiers réservataires intenteront une action en justice pour récupérer au moins les 2/3 des primes (la réserve) et ils auront gain de cause tant l’atteinte à la réserve est énorme. Dans d’autres cas, l’action est intentée par le fisc (qui veut les droits de mutation sur la succession) ou le Département (qui n’apprécie pas d’avoir dû payer les frais d’Ehpad de la personne prétendument indigente, sans pouvoir se rembourser sur la succession, alors que cette personne a organisé son appauvrissement via l’assurance-vie).

Dernière modification par Bernard2K (11/12/2024 14h08)


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#4 11/12/2024 11h37

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Si il y a 2 enfants, il y a donc 66% a leur reserver et il ne pourrait donc etre transmis que 33/4 = 8.25% soit un maximum de 50k a chaque bénéficiaire, sauf a risquer une action en justice si je comprends bien.

Si aucun enfant, savez-vous si, selon le meme principe, il y a une part réservataire "dévolutionnaire" ? Par exemple il reste 2 soeurs a date du decés, je donne 150k par AV a 4 non-parents, une part doit-elle etre réservée aux soeurs ?

service-public.fr a écrit :

Lorsque le défunt n’a pas fait de testament, c’est la loi qui désigne ses héritiers et les classe par ordre de priorité. On parle de dévolution légale.
Les héritiers sont classés dans l’ordre suivant, en l’absence de conjoint survivant :

    Les enfants et leurs descendants (aucune distinction ne doit être faite entre eux quel que soit le lien qui unit les parents)
    Les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers
    Les ascendants autres que les parents
    Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers

Chacune de ces 4 catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. Ce sont les héritiers les plus proches en degré de parenté qui héritent et qui excluent les autres.


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#5 11/12/2024 12h04

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La réserve, prévue par les articles 912 et suivants du code civil, ne concerne que les enfants ; en l’absence d’enfants, elle concerne le conjoint survivant, non divorcé. Si vous n’avez ni enfant ni conjoint encore marié au moment de votre décès, pas de réserve.

Donc, aucune part à réserver aux sœurs.

Juste par curiosité, c’est un cas concret ? Vous avez 2 enfants et vous prévoyez de les faire disparaître ? smile

Dernière modification par Bernard2K (11/12/2024 16h26)


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#6 11/12/2024 12h23

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Y a t’il des ascendants?

Les enfants sont les héritiers réservataires prioritaires.
En l’absence d’enfant, le conjoint survivant est un héritier réservataire.
En l’absence d’enfant et de conjoint survivant, les ascendants, parents et grands-parents, deviennent héritiers réservataires.

PS: Je me corrige après vérification: Depuis la réforme du 23 juin 2006, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires…


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#7 12/12/2024 04h03

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Bernard2K a écrit :

Juste par curiosité, c’est un cas concret ? Vous avez 2 enfants et vous prévoyez de les faire disparaître ? smile

Non, si j’étais comme ca je ne les aurais pas fait apparaitre-). Je voulais néanmoins être certain du principe, entre ce que permet la loi et ce qu’elle ne vous permet finalement plus á la faveur de jurisprudences, au moins la c’est clair.
Parce qu’entre une taxation allant jusqu’a 60% (avec 1594 pauvres € d’abattement) si vous souhaitez donner á un ami et á coté des AV qui vous permettent -hors part réservataire- 152k d’abattement á autant de personnes que vous le souhaitez, on pourrait se dire que c’est un peu trop facile, je voulais débusquer un éventuel loup.


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#8 12/12/2024 09h40

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Le cas d’une personne avec 2 enfants qui utilise la quotité disponible (33%) pour doter 4 amis via AV ne me parait pas contestable.

Par contre, le cas d’une personne sans enfants qui attribuerait l’intégralité de son patrimoine, soit 700 k€, à 4 amis, soit 150 k€ chacun, par un versement ponctuel sur une AV souscrite juste avant ses 70 ans, je ne garantis pas que l’administration fiscale ne remette pas en cause.

Comme dit plus haut, ce caractère "manifestement exagéré" « s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. ». Les quelques jurisprudences que l’on trouve donnent notamment comme critère d’exagération la comparaison avec les revenus annuels (ce qui implique qu’un versement régulier serait moins contestable qu’un gros versement unique), la comparaison avec l’ensemble du patrimoine, et l’"utilité" pour le souscripteur ; cette utilité étant notamment contestée lorsque le souscripteur se savait condamné à courte échéance.

Les quelques jurisprudences que l’on trouve sont surtout dues à une remise en cause par les héritiers, ou par des organismes qui veulent se faire rembourser des prises en charges médicales ou sociales (Département, Carsat). Mais une remise en cause par l’administration fiscale reste théoriquement possible, car le cas que vous envisagez par la personne sans enfant est un évitement flagrant des droits de succession. Ce risque me paraît très faible mais non nul.

Ce serait une question à poser à un notaire ou à un fiscaliste.


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1    #9 12/12/2024 10h34

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ISTJ

Bonjour,

j’ai le cas personnellement, avec ma "sympathique" grand mère qui a versé l’ensemble de son patrimoine sur une assurance vie, ne laissant rien ou quasiment à ma mère.
Assurance vie au profit de la ligue contre le cancer.

Je vous passe les détails, verdict rendu par la cours de cassation d’ici quelques semaines, mais si ma mère gagne, elle ne pourra réclament en effet que les deniers versés dans les dernières années de vie de ma grand mère de manière manifestement exagéré comme le dit Bernard2K

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#10 12/12/2024 12h13

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INTP

Bonjour,

Il y a la fameuse affaire Bettencourt. M. Banier devait recevoir plusieurs centaines de millions en AV.
Le tribunal a estimé que tout cela était disproportionné en invoquant un abus de faiblesse et tout a été revu à la baisse.

Affaire Banier-Bettencourt ? Wikipédia

Cordialement,

Eric


=== 👍+1 === Ressources anti-arnaques === Ne pas nourrir les trolls ===

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#11 12/12/2024 22h47

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J’ai encore une hypothèse à soumettre à vos avis éclairés : Une personne sans conjoint ni enfants, qui a placé tout son patrimoine de 600k hors AV (appartement, CTO, PEA, CAT, liquidités etc). Il a 2 soeurs (une a 3 enfants, l’autre 0) et n’a pas fait de testament.
Il n’y a donc pas de part réservataire. L’argent va-t-il par défaut se partager 50/50 entre les soeurs une fois la fiscalité appliquée (abattement 15 932€, 35 % sur les 24 430 premiers euros, puis 45 % au-delà) et ce indépendamment du nombre d’enfants de chacune ?  Seules les soeurs hériteront dans ce cas ?

S’il y avait eu testament indiquant "je donne tout a mes 2 soeurs", cela aurait-il changé quelque chose ?


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#12 12/12/2024 23h27

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Les frères et sœurs reçoivent la totalité de la succession uniquement s’il n’y a pas de parents vivants, à 50/50. Chaque souche reçoit la même chose, enfant ou pas.

Si les parents sont vivants, les parents reçoivent chacun un quart de la succession et les frères et sœurs la moitié restante à égalité.

Si un parent est vivant, il reçoit 1/4, les trois quarts restant vont à la fratrie.

La fiscalité sera appliquée après le partage, et non l’inverse.


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#13 12/12/2024 23h56

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D’accord. J’imagine que dans ce cas le testament est inutile puisqu’il préciserait ce qui se fait de toute manière par défaut.
Même situation et pas d’ascendants en vie, mais il y a testament où il est écrit ceci : " soeur 1 (sans enfants) aura 150k, soeur 2 n’aura rien mais son enfant 1 aura 200k, enfant 2 aura 250k et son enfant 3 n’aura rien".
Dans ce cas, soeur 2 (ou enfant 3) peuvent-ils s’estimer lésés et faire valoir quelque chose ?


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#14 13/12/2024 00h07

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colia, le 12/12/2024 a écrit :

D’accord. J’imagine que dans ce cas le testament est inutile puisqu’il préciserait ce qui se fait de toute manière par défaut.

Non il y a une différence pas forcément négligeable, c’est qu’être légataire offre la faculté de cantonnement.

Dans ce cas, soeur 2 (ou enfant 3) peuvent-ils s’estimer lésés et faire valoir quelque chose ?

S’estimer lésés oui peut-être, mais ils ne pourront rien y faire puisqu’ils ne sont pas réservataires. La loi ne prévoit aucune égalité entre légataires, le testateur fait ce qu’il veut.

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#15 13/12/2024 08h29

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L’intérêt d’un testament c’est aussi de pouvoir partager, de manière égalitaire ou non. Plutôt que d’écrire "je donne tout à mes deux sœurs"qui effectivement ne sert à rien puisque ça serait la même chose sans testament, vous écrivez "à soeur 1 je donne ceci ceci et cela et à soeur2 je donne le reste". Alors que si vous les laissez hériter sans testament elles se retrouvent propriétaires en indivision de la totalité du patrimoine et doivent décider entre elles d’un partage, éventuellement avec soulte si le partage s’avérait inégalitaire.
Tester évite les discussions et les brouilles possibles. Tester permet aussi de doter les  neveux par exemple.
Notez aussi que la transmission aux sœurs par succession avec ou sans testament implique des droits de mutation de 35 puis 45 %. Quant aux neveux c’est 55 %. C’est le type de transmission où il vaut mieux procéder par assurance Vie.


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